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世界知識產權簡述
時間:2016-07-14 00:00:00來源:來源:未知
世界知識產權簡述
 
知識產權是指由人類頭腦即智力所創(chuàng)造的那類財產,也可以說是由人的腦力勞動所創(chuàng)造的智力成果而享有的權利。知識產權原意是智慧財產權,換句話來說,知識產權即無形財產權,它符合財產權的一切特征;例如,權利人對財產擁有占有、處置、排他使用、經濟收益等權力。
世界知識產權簡述 
工業(yè)產權
按照《保護工業(yè)產權巴黎公約》的規(guī)定,工業(yè)產權包括發(fā)明、實用新型、外觀設計、商標、服務標記、廠商名稱、貨源標記、原產地名稱以及制止不正當競爭的權利。在我國,工業(yè)產權主要是指商標專用權和專利權。
 
商標
商標基本上是用來區(qū)分一個商家與另一個商家所提供的商品或者服務的標識。商標應當具備兩個主要特征:它必須具備顯著性并且不應具有欺騙性。商標是一種標明某個特定企業(yè)的商品,并使這些商品與其競爭對手的商品相區(qū)別的標識。
商標可包含文字、圖形、字母、數字或包裝、標語、圖案、符號等等。
必須要指出的是,服務標志與商標類似,唯一不同之處在于后者保護商品,而前者保護服務。一般來說,商標一詞既包括商標也包括服務標志。
 
商標通常用于識別單個企業(yè)作為所用該商標商品或服務的原產商身份。一些國家還實行集體商標和證明商標注冊,這兩種商標被用于表明使用該商標的企業(yè)之間的聯(lián)系,或者標明使用該商標的產品所符合的明確標準。
集體商標通常屬于特定企業(yè)集團或企業(yè)協(xié)會。僅集團或協(xié)會成員有權使用該商標。因此,集體商標將特定協(xié)會成員的商品或服務與其他企業(yè)的產品區(qū)別開來。例如,沙縣小吃。
證明商標指的是,用于標明使用該商標的商品或服務的產地、商品制造方式、質量或其他特征得到該商標所有人的確認。只有在符合特定標準的情況下才能使用證明商標。例如:ISO9000。
 
地理標志主要指的是產地標志和原產地名稱。
產地標志指的是,用于標明某項產品或服務源于該產品產生的某個國家、地區(qū)或特定地方的標記或說明。 例如,安溪(茶)。
原產地名稱指的是某一個國家、地區(qū)或特殊地點的地理名稱,該名稱用于標明來自那個國家、地區(qū)或地點的產品的特定質量完全或主要應歸功于地理環(huán)境,包括自然或人為因素或兩者結合因素。例子:香檳(法國)。
 
專利
專利是經過申請后,由一家政府部門(通常由專利局)授權的,描述發(fā)明而且具有通常情況下只能由專利權人授權才能夠使用的法律狀態(tài)的文件。換句話說,專利保護發(fā)明并且授予權利人在特定時間期限內使用他的/她的發(fā)明的獨占權。
發(fā)明可以被定義為技術問題的新的解決方案。發(fā)明的例子:創(chuàng)可貼、電熨斗、曲別針、圓珠筆、電話等。
根據國際協(xié)議,所有技術領域的任何發(fā)明,不論是方法或是產品都可以獲得專利。一種化合物可以獲得專利。當然,一種機器也是可以獲得專利的。開發(fā)和制造產品的工藝流程可以獲得專利。然而,有些東西是不能獲得專利的,而且被排除在專利的保護范圍之外。
 
專利局確定發(fā)明是否可以獲得專利時要考慮這樣幾個特征。首先,要提供書面的申請文件。這個書面文件一般由技術專家審查,以確保它符合可以獲得專利的實質性標準。
第一條標準是它必須是新的(新穎性),也就是說發(fā)明必須是以前從來沒有被制造、實施或使用過的。
第二條標準是,發(fā)明必須具有創(chuàng)造性。換句話說,與現有技術相比,它必須具有顯著的進步,才能考慮它是否值得被授予專利。如果對于相關領域普通技術人員來說是顯而易見的,那么,它將不能進入獲得專利保護的階段。
第三條標準是,它應當能適用于工業(yè)實用性。它必須可以以一定方式使用。這是一個非常寬泛的標準。幾乎所有的東西都可使用,即使它可能還處在研制階段。
 
專利是保護發(fā)明最有效的途徑,但是,專利權的授予是以發(fā)明者向公眾完全公開其技術為代價交換而來的。另一個獲得保護的有效途徑是將該技術保密,通過我們所說的商業(yè)秘密,對有關發(fā)明信息保密。
 
工業(yè)品外觀設計
工業(yè)品外觀設計是一件有用的物品中具有裝飾性或美感的部分。它可以由三維特征組成如物品的形狀或外表,或二維的特征如圖案、線條或顏色。
商標通常為具有可視特性的標志,附加在產品上或者其使用與提供服務有關,專利用于保護所生產物品的創(chuàng)造性方面。商標與工業(yè)品外觀設計之間有什么區(qū)別?
工業(yè)品外觀設計與商標的區(qū)別主要在于它由產品的外觀構成,沒有必要一定是顯著的(對商標的主要要求)。盡管商標可以由各種裝飾性或非裝飾性的可視標志組成,它們必須永遠是顯著的,因為商標必須總是能將一家公司的產品和服務與另一家區(qū)別開來。因此保護工業(yè)品外觀設計和商標的職能及保護的理由有很大不同。
工業(yè)品外觀設計保護的對象與專利是不同的,主要因為工業(yè)品外觀設計必須與物品的外觀有關而不是通過其技術或功能上的必要性來作判定。相比之下,專利保護的對象,是由物品或方法的功能所決定的因為它必須是一個"發(fā)明"。
保護方式
在我國,工業(yè)品外觀設計被歸屬于專利主管部門的授權;但是,工業(yè)品外觀設計注冊并不一定是唯一的保護方式。如果符合某些條件,可以用版權法或反不正當競爭法來保護工業(yè)品外觀設計。
世界知識產權簡述 
文化產權
文化產權主要指的就是與文學和藝術作品,包括文字作品、音樂、美術作品如繪畫和雕塑,以及具有技術因素的作品諸如計算機程序和電子數據庫等相關的版權??梢赃@樣認為,文化產權即版權。
 
版權
版權保護的是作品,也即思想的表現形式,而非思想本身。因此,你設想出的一個構思,是得不到保護的。例如,年輕男女不顧家庭和門第的阻擋墜入愛河的故事的構思不受保護。不同的作者可以根據類似的構思編出不同的故事。但當你以故事概要的形式或以例如短篇小說或戲劇的形式將其表現出來時,在故事中對構思的表現形式將獲得版權保護。
版權保護對文學和藝術作品的優(yōu)劣或藝術價值并沒有提出任何要求,但要求作品具有原創(chuàng)性。
演繹作品
翻譯成其他語言的作品;改編作品,如根據小說制作的電影劇本;編曲,如原為鋼琴所作的樂曲的交響樂版本;作品的其他改編,例如小說的節(jié)選;文學和美術作品的匯編,如百科全書和文選。原創(chuàng)性為材料的選擇和安排的作品即為演繹作品。
權利屬性
版權授予權利人兩種權利:一種是經濟權利。它允許權利所有人通過他人使用其作品而獲得報酬。另一種是精神權利。它允許權利所有人采取某些行動來保護其本人和作品之間的聯(lián)系。精神權利包括有署名權和尊重權。
經濟權利可以進行轉讓或許可給他人,并因此根據作品的使用情況獲得報酬或使用費。然而,權利人的另一種權利,即精神權永遠不能轉讓,這種權利永遠是屬于作品的原始作者。
保護期限
《伯爾尼公約》規(guī)定版權的最低保護期是從作者死亡之日起的50年。
權利限制
使用作品通常要征得權利人的許可,但是在法律規(guī)定的特殊情況下,可以不經權利人許可就使用其作品。這類限制基本上有兩種:
自由使用,指不經許可就可使用作品的行為,也不必向權利人就該使用支付費用。
非自愿許可,指不經許可就可使用作品的行為,但是應向權利人支付費用。
自由使用的情況包括:引用他人被保護作品,但應指明引用的出處以及作者的姓名并保證引用符合公平原則;為教學目的以說明形式使用他人作品;為報道新聞而使用他人作品。
不經權利人許可就使用他人作品,必須考慮以下因素:
使用的性質與目的,包括是否是用于商業(yè)目的;
被使用作品的性質;就作品整體而言,
使用作品的數量;以及使用作品可能對作品的潛在商業(yè)價值帶來的影響。
 
相關權
相關權的目的是保護在把某一作品展示給公眾的過程中加入了實質性創(chuàng)作、技術或編排技巧的那些人或組織。
相關權不是版權,但它們與版權緊密聯(lián)系;它們是從受版權保護的作品中派生出來的。因此,這兩種權利總是以某種方式相關聯(lián)。相關權具有與版權相同的獨占性,但它們并不涵蓋實際的作品。
盜版
通常在版權和相關權領域,盜版指的是未經適當許可而為公開傳播的目的復制已經出版的作品或唱片,或者重播他人的廣播。
因此,相關權被授予三種受益人:表演者、錄音制品制作者和廣播組織
承認表演者的權利是因為他們的創(chuàng)造性介入例如對賦予音樂作品、戲劇和舞蹈作品、以及電影以生命是必不可少的。
承認錄音制品制作者的權利是因為他們創(chuàng)造性的、財政的和組織上的資源對錄制的音響以商業(yè)錄音制品的形式(磁帶、盒式磁帶、CD、小型光盤等等)提供給公眾是必不可少的。
承認廣播組織的權利是由于它們在向公眾提供作品的過程中所發(fā)揮的作用,以及由于在對其廣播的播送和轉播的控制中它們的正當利益。
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反不正當競爭
 
《巴黎公約》第十條之二第二款對不正當競爭行為的定義是凡在工商業(yè)事務中違反誠實的習慣作法的行為。
對不正當競爭最簡單的理解就是不誠實的行為。當然對不誠實行為的概念難以下一個準確有定義,必須要在一個國家的國家法中進行定義。
下列行為一般被認為是最普通的不正當競爭行為:
引起混淆
誤導
詆毀競爭者
披露秘密信息
利用他人成果的優(yōu)勢(搭便車)
比較性廣告
  
引起混淆是指采用任何手段對競爭者的營業(yè)所、商品或工商業(yè)活動產生混亂性質的一切行為。
混淆經常發(fā)生在兩個主要領域里。一方面是商業(yè)原產地的標志,另一方面是商品的外觀。當然,這并不能排除或限制保護其它方面在消除防止混淆方面的特性或成就。
例如,公司名稱與商標名稱近似或相同,容易引起混淆。
誤導可以大體被確定為給競爭者的產品或服務造成一種虛假的印象。只要有問題的表示可能會產生誤導的效果就可以被認為是誤導,而即使字面正確的言論也可能具有欺騙性。
例如,如果面包中一般禁止使用化學成分,大部分國家的法庭將認為宣稱某種面包是"沒有化學成分"的廣告具有其騙性,因為盡管其字面上是正確的,但廣告的效果已經超出了一般的概念,給人以誤導的印象。
詆毀(或輕蔑)通常被定義為關于競爭者的可能會損害其商譽的虛假說法。像誤導一樣,詆毀試圖用不正確的信息誘導顧客。然而與誤導不同的是,詆毀并不是通過關于自己產品的虛假或帶有欺騙性的言論,而是通過散布有關競爭者產品或者服務不真實的謠言的方式實現的。
可以理解為,詆毀即制造、散布謠言。
披露秘密信息一個企業(yè)的商業(yè)競爭的雄厚的實力可能源于該企業(yè)或企業(yè)中的個人對信息的開發(fā)和積累。例如,某公司的顧客和潛在顧客名單可以使該公司與沒有這種名單的競爭者相比占有優(yōu)勢,如果這些信息的任一份被競爭者在未得到信息擁有者允許的情況下獲得,就將產生不正當競爭。
利用他人成果的優(yōu)勢(搭便車)搭便車的形式有多種多樣,包括對競爭者的具有明顯價值和質量的商標的淡化。如果一個相似的商標用于不相似的商品或者服務就有可能產生這種情況。
例如,一家餐飲店的裝潢設計抄襲另一家知名餐飲店的裝潢。
比較性廣告可能有兩種形式:正面的提及他人產品(聲稱自己的產品和另一主的產品一樣好)或者負面的提及(聲稱自己的產品比另一方的要好)。第一種情況下,競爭者的產品通常是知名的,關鍵問題是它可能會不適當地使用他人的商譽。在第二種情況下,競爭者的產品受到批評,會出現誹謗的問題。
根據"誠實的商家有權不被提及,即使所提及的是事實"這一規(guī)定,某些國家的立法甚至已經明確禁止各種不需要的指明競爭者的比較。
 
其它不正當競爭行為
不正當競爭的領域十分廣泛,不同國家的作法也十分不同。為了盡可能完整地了解各種不正當行為,以下再多舉幾個例子,它們是:
1)垃圾廣告。例如刊登不當地利用恐懼來進行銷售的廣告。
2)使用抽獎、禮品和獎勵等商業(yè)促銷手段。這些行為通常要受到規(guī)范以避免不適當的誘售。
3)市場活動的阻止。例如毀壞競爭者的可回收的軟飲料瓶子。
植物新品種權
 
植物新品種的保護是知識產權的另外一個方面,該保護旨在通過授予植物新品種育種者在一個特定期限內的排他權,從而承認育種者的成果。為了獲得此種保護,新品種必須符合特定標準。
可以獲得保護的植物新品種的特征
根據UPOV(負責植物新品種保護的組織)公約1991年文本的規(guī)定,該品種應該是:
新的(新穎的)
新穎性要求是用來確保該品種尚未進行過商業(yè)性使用。
特異的
如果某一品種明顯區(qū)別于其他任何已知存在的品種,則可以認定該品種是特異的。
一致的
如果某品種的相關特征除可以預見由于其繁殖的某些特征而產生的變異外,是充分一致的,則可以認定該品種是一致的。
穩(wěn)定的
如果相關特征經過反復繁殖后,或就特定繁殖周期而言,在每一周期結束時,保持不變,則可以認定該品種是穩(wěn)定的。
有一個適當的命名 
需要對新品名進行適當的命名。
總的來說,植物新品種被授權的條件主要是區(qū)別已知品種的特異性、可預見其繁殖結果的一致性和繁殖周期基本不變的穩(wěn)定性。
被保護者的所有人享有權利
根據關于向育種者提供保護的UPOV公約1991年文本的規(guī)定,進行以下行為需事先征得權利人的授權:
生產或繁殖(復制)
為繁殖的目的進行處理
提供銷售
銷售或其他營銷行為
出口
進口
為上述任一目的進行儲存。
必須指出的是,下列行為不需事先征得植物育種者的授權:
私人行為,并且是為了非商業(yè)的目的
為實驗目的的行為
為培育和開發(fā)其它品種而進行的行為。例外情況是,對于本質上由派生而得的品種和某些其他品種,未獲得原品種的育種者的授權,則不得使用。
育種者的權利期限
1991年文本規(guī)定的最低保護期限是:
1)樹木和藤本植物為25年
2)其他植物為20年
世界知識產權簡述 
國際注冊體系
 
對于一些具體條約和協(xié)定的管理,是WIPO開展的促進世界范圍知識產權保護的眾多任務中的一項。商標、工業(yè)品外觀設計和原產地名稱的國際保護是通過三個注冊體系實現的:關于商標的馬德里體系、關于工業(yè)品外觀設計的海牙體系以及關于原產地名稱保護的里斯本體系。
馬德里體系
馬德里體系的兩個條約是《商標國際注冊馬德里 協(xié)定》和《與馬德里協(xié)定相關的馬德里議定書》。
這個體系開始于一百多年前,其真正的用意是作為一條將本國注冊的保護擴大到馬德里聯(lián)盟的其他國家的途徑。即你必須首先在本國注冊,或者如果國際申請是依據《馬德里議定書》提出的,那么至少需在本國已經提交了注冊申請。
海牙體系
海牙保護體系是關于工業(yè)品外觀國際設計保護的。
里斯本協(xié)定
里斯本協(xié)定是一個多邊協(xié)議,就是世界知識產權組織所管理的《保護原產地名稱及其國際注冊里斯本協(xié)定》。
專利合作條約
國家專利制度要求申請人向每一個他希望獲得專利保護的國家單獨提交不同專利申請。換言之,國家專利制度適用的是地域原則。為了解決其中的一些問題,1970年通過了《專利合作條約》(PCT)。PCT為發(fā)明人或申請人規(guī)定了一套簡化的程序,使他們能夠在若干個國家申請并最終獲得專利。
PCT并不授予專利;授予專利的實際上是程序最后的國家局,每個國家局各自所涉,根據PCT申請授予該國的專利。其次,并不存在所謂的全球專利。PCT根本沒有規(guī)定這種東西。而我前面提及的程序產生的結果,實際上是多項地區(qū)和/或國家專利。
世界知識產權簡述 
討論和總結
 
討論
知識產權的基礎是規(guī)定必須對諸如發(fā)明、電影、書籍、音樂等的某些智力創(chuàng)造進行保護的法律。知識資本包括知識產權,但是還包括其他可以被企業(yè)用來在市場中立足的東西,例如,顧客名單、培訓方法、質量控制方法、或質量檢測程序。所有這些都是知識資本,但是,我們不應該忘記勞動力是企業(yè)最大的知識資本。
價值實際上取決于人們準備付多少錢來獲得它。例如,如果有人準備為一個商標付一百萬,這應該是其價值而不是價格,因為商標所有人也許并不想出售商標。所以,沒有交易就沒有確定的價格;價格應該由交易本身決定。如果將商標置于市場并有人準備購買它,則知識產權的價值就會成為一個已知數。
我們注意到一些新藥在市場上剛出現時價格都非常高,隨著專利有效期接近結束以及通用的藥品在市場上出現,對使用者來說藥品的價格隨之在逐漸下降。這些通用藥品實際上是同一種藥物而且劑型相同,但是他們的專利已經到期,其技術已屬于公有領域。在這種情況下,制藥公司試圖通過在市場中強化關于特定藥物的商標來繼續(xù)保持他們的優(yōu)勢地位。消費者可能會被傳統(tǒng)的名稱和拜爾商標公知的高質量所吸引,但是當消費者知道他可以用相同或更低的價格買到一種替代藥品,他很可能就會這樣做。
商標通常與有穩(wěn)定銷路的產品相聯(lián)系;當與特定產品相聯(lián)系時,商標的重要性有所減弱。所謂特定產品是指有專門用途的制造設備,例如采礦或鉆探設備。在這種情況下,工業(yè)領域的用戶并不是靠商標來購買一個知名產品的,這種用戶買的是技術。
如果需要購買設備的對象是一家知名廠家,那么這個商標就會給購買者一個有關生產企業(yè)信譽可靠的參考。商標的群眾性消費市場有很強的效應:人們用眼睛和手來買東西,只有買來后打開盒子后才能看里面的內容。
總結
在商業(yè)環(huán)境中,知識產權保護的利害關系主要體現在兩個方面:
  1. 基于知識產權的權利特征,它首先是一種財產權;暫且拋開知識產權保護在商業(yè)上的好處,人們可以通過知識產權交易來直接獲取經濟收益。換句話來說,它完全是一項穩(wěn)健可靠的投資,較之股票、基金、儲蓄利息、固定資產等是更加穩(wěn)妥的投資領域。原因是它只有升值的可能性,沒有貶值的風險。
從投資角度上來說,它的唯一弊端是獲得這項權利并不容易。
  1. 當人們使用知識產權的權益在市場活動中獲利時,基于對自己權益維護的需要,必定是要對侵犯權益者進行嚴酷的打擊。這使得沒有獲得知識產權保護的商家,在市場活動中寸步難行,而且存在著隨時侵犯他人合法權益的天然風險。
 
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